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              專利侵權糾紛應如何處理

                  專利侵權是指在專利權有效期限內,未經專利權人的許可,以生產經營為目的,實施了對依法受保護的有效專利的違法行為。構成專利侵權行為的要件包括兩個方面:形式條件和實質條件。中國專利法第三次修訂草案(送審稿)已提請國務院審議,“關于專利權的保護”是國家知識產權局建議修改的一項主要內容。隨著專利申請的快速增長,也出現了一個不可忽視的問題,即專利侵權糾紛在大幅增加。




              1.專利侵權行為的判定原則



              專利侵權行為的判定原則

                  專利侵權行為是指在專利權有效期限內,行為人未經專利權人許可又無法律依據,以營利為目的實施他人專利的行為。

                  香港商標變更它具有以下特征: 

                  1.侵害的對象是有效的專利。專利侵權必須以存在有效的專利為前提,實施專利授權以前的技術、已經被宣告無效、被專利權人放棄的專利或者專利權期限屆滿的技術,不構成侵權行為。專利法規定了臨時保護制度,發明專利申請公布后至專利權授予前,使用該發明的應支付適當的使用費。對于在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛,專利權人應當在專利權被授予之后,請求管理專利工作的部門調解,或直接向人民法院起訴。

                  2.專利侵權必須有侵害行為,即行為人在客觀上實施了侵害他人專利的行為。

                  3.以生產經營為目的。非生產經營目的的實施,不構成侵權。

                  4.違反了法律的規定,即行為人實施專利的行為未經專利權人的許可,又無法律依據。

                  (二)專利侵權行為的表現形式

                  專利侵權行為分為直接侵權行為和間接侵權行為兩類。

                  1.直接侵權行為。這是指直接由行為人實施的侵犯他人專利權的行為。其表現形式包括:

                  (1)專利侵權制造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;

                  (2)使用發明、實用新型專利產品的行為;

                  (3)許諾銷售發明、實用新型專利產品的行為;

                  (4)銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行為;

                  (5)進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;

                  (6)使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為;

                  (7)專利侵權假冒他人專利的行為。

                  為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,仍然屬于侵犯專利權的行為,需要停止侵害但不承擔賠償責任。

                  《專利法》第11條對專利權的法律效力作了明確規定:發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

                  專利侵權外觀設計專利權被授予后,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。

                  根據上述規定,作為專利侵權行為必須有被侵犯的專利權保護客體以及被指控侵權的實施行為。專利侵權行為的認定就是判斷該實施行為是否侵犯了一項已授權并處于專利權有效保護期內的專利保護客體。

                  由《專利法》第11條的規定可知,構成專利侵權的行為的條件為五項:

                  1. 該實施行為發生在該項專利權授權以后的專利權有效保護期內。

                  2. 專利侵權該實施行為以生產經營為目的。

                  3. 該實施行為未經專利人許可。

                  4. 該實施行為是法定禁止的侵害行為。

                  5. 該實施行為落入該專利權保護范圍。


              2.專利侵權糾紛的幾種處理方式



              專利侵權糾紛的幾種處理方式

                  管理專利工作的部門處理時香港商標轉讓,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;專利侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。 專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明;涉及實用新型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。 釋義:本條是關于因未經專利權人許可實施其專利而引起的糾紛的解決方式的規定。

                  一、未經專利權人許可實施其專利,是指沒有經過專利權人的同意,以生產經營為目的,制造、使用、許諾銷售、銷售及其進口他人專利產品或者使用專利方法的專利侵權非法行為。

                  二、未經專利權人許可,實施專利權人的專利,除本法第六十三條第一款規定不視為侵犯專利權的情形外,都屬于侵犯專利權的行為。對這種侵權行為引起的糾紛,本條規定了如下處理方式:

                  1.協商解決。協商解決是指發生侵權案件以后,雙方當事人直接進行磋商,以達成解決爭議辦法的處理方式。

                  2.向人民法院起訴。被侵權人認為他人侵犯其專利權,不愿協商解決或者協商解決不成的,得以侵權人為被告,依照民事訴訟法的規定,提起民事訴訟。關于專利侵權糾紛民事案件的地域管轄,依照民事訴訟法的規定,應由侵權行為地或者被告所在地的人民法院管轄;關于專利侵權糾紛民事案件的級別管理,專利侵權按照《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》及《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》的規定,專利權屬糾紛案件,一般由省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院、經濟特區的中級人民法院和經最高人民法院同意的開放城市的中級人民法院作為第一審法院,各省、自治區、直轄市高級人民法院作為第二審法院。被侵權人可以依照法律及最高人民法院的有關司法解釋向有管轄權的人民法院提起訴訟。

                  3.行政處理。按照本條的規定,專利侵權糾紛的當事人如果不愿直接向人民法院起訴,以“打官司”方式來解決爭議的,可以請求管理專利工作的部門處理。

                  4.專利侵權行政調解。依照本條的規定,進行調解的機關,應是對專利侵權糾紛作出行政處理的同一個管理專利工作的部門;調解的內容,是侵犯專利權的賠償數額;調解只能應當事人的請求進行;這種調解屬于行政機關對當事人之間的民事糾紛作出的民事調解,不是行政處理,應由當事人自愿履行,調解不成或者達成調解協議后又反悔的,有關當事人可以依照民事訴訟法的規定,以對方當事人為被告向人民法院提起民事訴訟。

                  三、本條第二款就處理專利侵權糾紛中證據的提供問題分兩種情況作了規定:

                  1.專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明。按照這一規定,涉及本條規定的專利侵權訴訟中的舉證責任,應由被訴侵權的人即被告來承擔。

                  2.被訴專利侵權的人不能提供其同樣產品的制造方法不同于專利方法的充分證據的,推定其使用了專利權人的發明專利,構成了對專利權的侵犯,應當依法承擔侵權損害賠償責任。


              3.專利侵權與假冒專利的區別



              專利侵權與假冒專利的區別

                  香港商標續展專利權是專利人利用其發明創造的獨占權利,專利侵權是指未經專利權人許可,以生產經營為目的,實施了依法受保護的有效專利的違法行為。

                  構成專利侵權行為的要件包括兩個方面:形式條件和實質條件。其中,形式要件主要有:1)實施行為所涉及的是一項有效的中國專利;2)實施行為必須是未經專利權人許可或者授權的;3)專利侵權實施行為必須是以生產經營為目的。對于行為人是否具有主觀故意并不是形式要件。但是,可以作為衡量其情節輕重的依據。

                  假冒專利是指在非專利產品上或者在產品的廣告宣傳中,標明專利權人的專利標記或者專利號,便公眾誤認為是他人的專利產品的行為。被假冒的專利是客觀存在的有效專利。假冒專利的行為直接危害了專利權人的利益,也欺騙了消費者,擾亂了專利管理秩序和社會經濟秩序。

                  假冒他人專利行為,其情節比一般的侵權行為的危害性更大,應當給予嚴厲的處罰。所以,我國《專利法》對于假冒專利行為,不但規定了假冒者應當承擔民事責任和由管理專利工作的部門責令假冒者“改正并予以公告,沒收違法所得,可以并處違法所得三倍以下的罰款,沒有違法所得的,可以處五萬元以下的罰款”等行政責任,而且還規定,假冒者的行為構成犯罪的,依法追究其刑事責任。



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